午夜亚洲国产日本电影一区二区三区,九九久久99综合一区二区,国产一级毛片视频,草莓视频在线观看精品最新

加急見刊

法律“強(qiáng)制力”觀念的弱化——當(dāng)代西方法理學(xué)的本體論

佚名

"強(qiáng)制力"是指壓制或強(qiáng)迫的力量。尤其在近,這種觀念已經(jīng)成為闡釋基本特征的主導(dǎo)意識。但是,自本世紀(jì)50年代末開始,西各種在推進(jìn)各自觀點(diǎn)的同時(shí)卻不約而同地對"強(qiáng)制力"觀念予以弱化(有時(shí)甚至是消解),其主要表現(xiàn)形式是:承認(rèn)在某些境遇中法律的實(shí)施有賴于"強(qiáng)制力"作為后盾,但取消"強(qiáng)制力"在法律概念理論中的基本特征的地位。換言之,它們主張,"強(qiáng)制力"的運(yùn)用不是法律存在和法律實(shí)施的本質(zhì)特征。這種弱化,明示著西方法律概念乃至法律制度的概念變化更新的機(jī)制,標(biāo)志著西方法理學(xué)諸多觀念的本體論層面上的變革。筆者以為,為探究西方法理學(xué)的演變并為深化我國法理學(xué)的,對這種弱化予以關(guān)注具有重要意義。

"強(qiáng)制力"一詞與"制裁"的概念密切相關(guān),可以認(rèn)為,"制裁"就是"強(qiáng)制力"的具體實(shí)現(xiàn)。在法理學(xué)思想的早期,人們習(xí)慣于從被粗糙理解的法律義務(wù)和控制權(quán)力的視角觀察、法律現(xiàn)象,這樣,對法律義務(wù)和控制權(quán)力的實(shí)現(xiàn)的期待,使人們寄希望于"制裁",也因此,人們深信沒有"強(qiáng)制力"的法律便是無源之水無本之木。而在本世紀(jì)50年代末以前的西方法理學(xué)思想的發(fā)展中,無論是推崇應(yīng)然價(jià)值的法學(xué)觀念還是充滿實(shí)證精神的法學(xué)觀念,都曾大致地重復(fù)過類似的思維方式。"人們普遍認(rèn)為,制裁、強(qiáng)制和武力在法律中起著重要甚至必要的作用,理解這些現(xiàn)象是恰當(dāng)?shù)乩斫夥珊头芍贫鹊幕厩疤帷?[1]中世紀(jì)神學(xué)法倡導(dǎo)者阿奎那(St.T.Aquinas)主張:

"法律有兩個(gè)基本的特點(diǎn):第一個(gè)是指導(dǎo)人類行動(dòng)的規(guī)則的特點(diǎn);第二個(gè)是強(qiáng)制力量的特點(diǎn)。"[2]近代英國分析法學(xué)鼓吹者奧斯丁(J.Austin)斷言:法律是一種命令,而"命令、義務(wù)和制裁是不可分割的相互聯(lián)系的術(shù)語,換言之,每個(gè)術(shù)語都像其他術(shù)語一樣具有同樣的含義。"[3]他還以為:并非任何一種命令都是法律,只有普遍的命令,即強(qiáng)制某個(gè)人或某些人必須為某種行為或不為某種行為的命令,才具有法律的性質(zhì)。[4]較為重要的是,隨著近代分析法學(xué)的法律命令說的日漸擴(kuò)大,在后來的各種法理學(xué)理論中,"強(qiáng)制力"的觀念大致成為分析法律本質(zhì)特征的基本出發(fā)點(diǎn)。

現(xiàn)代意大利新康德主義法學(xué)家韋基奧(G.Vecchio)指出:強(qiáng)制力與法律是兩個(gè)在邏輯上具有必然聯(lián)系的概念,"哪里沒有強(qiáng)制,哪里就沒有法律"。[5]美國法學(xué)派法學(xué)家龐德(R.Pound)認(rèn)為:"法律包含強(qiáng)力。調(diào)整和安排必須最終地依靠強(qiáng)力,縱使它們之所以有可能,除了對一種反社會(huì)的殘余必須加以強(qiáng)制,主要是由于所有的人都有服從的習(xí)慣。其實(shí),服從的習(xí)慣在不小的程度上是依靠聰明人意識到如果他們堅(jiān)持作為反社會(huì)的殘余,那么強(qiáng)力就會(huì)適用于他們。"[6]美國法學(xué)家帕特森(E.Patterson)同樣認(rèn)為:"任何法律在一定意義上都具有某種法律制裁形式",而且"制裁是任何法體、任何法律規(guī)定的必要特征。"[7] 當(dāng)然,正像法理學(xué)的其他觀念一樣,"強(qiáng)制力"的觀念就在本世紀(jì)50年代末以前也曾遇到過人們的質(zhì)疑。人們發(fā)現(xiàn),在所有法律制度中都存在著某些不具有直接制裁規(guī)定的非強(qiáng)制性規(guī)范,如規(guī)定個(gè)人及法人享有權(quán)利、授予國家機(jī)構(gòu)的管理權(quán)力的規(guī)范。對于這些規(guī)范顯然無需附設(shè)制裁條款。但是,這種質(zhì)疑的意識并未占據(jù)主導(dǎo)地位,因?yàn)?,在那些影響廣泛的主流法理學(xué)理論看來,用稍加調(diào)整的"強(qiáng)制力"觀念便可化解這種質(zhì)疑。美籍純粹法學(xué)法學(xué)家凱爾森(H.Kelsen)強(qiáng)調(diào)指出:"那些本身并未規(guī)定強(qiáng)制行為(從而并不命令但卻允許創(chuàng)設(shè)規(guī)范或者明確允許一定行為)的規(guī)范是從屬規(guī)范,這些規(guī)范性只有同那些的確規(guī)定強(qiáng)制行為的規(guī)范相聯(lián)系才會(huì)具有效力。"[8]丹麥現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)家羅斯(A·Ross)也強(qiáng)調(diào)指出:"事實(shí)上,如果認(rèn)為所有法律規(guī)則都必須以強(qiáng)制為制裁,那么強(qiáng)制就不可能是法律概念的必要部分。但在另一方面,法和強(qiáng)制之間存在著必然聯(lián)系……因?yàn)樵谌魏我饬x上說,不以制裁為基礎(chǔ)的制度就不會(huì)是法律制度。"就整體而言,強(qiáng)制是法律制度的"一個(gè)必要的不可分割的部分"。[9]瑞典現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)家奧利維克羅納(K.Olivecrona)更是認(rèn)為:強(qiáng)制與法律無關(guān)或是只居次要地位這樣一種觀念,"不論怎樣,都是一種致命的錯(cuò)覺,武力的使用得以減少到程度的一個(gè)重要因素正是法律所支配的力量勢不可當(dāng),任何可能和它作對的人都會(huì)難以與之抗衡。"[10]

法律依賴"強(qiáng)制力"的觀念具有四個(gè)理論支撐點(diǎn)。其一是人性惡論;其二是統(tǒng)治者權(quán)力至上說;其三是立法意志說;其四是功利主義。 在本世紀(jì)50年代末以前,將人性惡作為法律得以產(chǎn)生的基本前提是西方法學(xué)思潮的重要特征。人們以為,人類本身便是罪惡的化身,其本性中根植著黑暗與危險(xiǎn)的力量,即使承認(rèn)人類具有某些良知的意念,也必須看到其內(nèi)在的貪欲以及腐化的傾向時(shí)常使良知的意念所剩無幾。所以,為使人類社會(huì)不致徹底毀滅,就必須用法律對人性予以強(qiáng)制性的控制。早期基督教思想家奧古斯丁(St.Augustine)聲稱,人類來世以后,其本性已被原罪完全敗壞了,以前那種愛的秩序已經(jīng)讓位給色欲、貪婪和權(quán)欲,這樣,理性不得不設(shè)計(jì)出政府、法律以懲罰遏制人的腐敗。從人性惡的角度反觀法律強(qiáng)制力的必要性的思維觀念,在近代英國家霍布斯(T.Hobbes)那里發(fā)展到了極致。他從心理學(xué)出發(fā),認(rèn)為人類自然而然地便具有貪婪的心理基礎(chǔ),于是在自然狀況中人對人像狼一樣處在戰(zhàn)爭之中,因此"沒有有形的力量使人們畏服、并以刑法之威約束他們履行信約和遵守……自然法時(shí),這種戰(zhàn)爭狀況便是人類自然激情的必然結(jié)果"。[11]正是在霍布斯的理論之后,人們開始普遍接受人性惡論作為法律強(qiáng)制力觀念的心理學(xué)基礎(chǔ)。在現(xiàn)代,龐德較為典型地表達(dá)了這種論說,他認(rèn)為:對人類內(nèi)在本性的約束,過去和現(xiàn)在都是通過社會(huì)控制即通過對個(gè)人所施加的壓力來實(shí)現(xiàn)的,法律就是一種社會(huì)控制,其"目的在于迫使個(gè)人盡守本份,支持文明社會(huì)并制止個(gè)人違反社會(huì)秩序。"[12]

像人性惡論一樣,對法律依賴統(tǒng)治者權(quán)力的強(qiáng)調(diào),是本世紀(jì)50年代末以前西方法學(xué)思考的又一特征。人們時(shí)常認(rèn)為,法律是以統(tǒng)治者的權(quán)力為基礎(chǔ)的,法律的力量主要在于統(tǒng)治階層的權(quán)力。在一般社會(huì)中,統(tǒng)治者可以制定法律并實(shí)施法律,完全是由于統(tǒng)治者具有主權(quán)或權(quán)力。反之,如果法律失去了效力或?qū)嵭?,也正是因?yàn)榻y(tǒng)治者失卻了至上的主權(quán)或權(quán)力。這樣,在法律背后具有權(quán)力進(jìn)而具有強(qiáng)制力的支撐是順理成章的事情。阿奎那認(rèn)為,法律是由任何負(fù)有管理社會(huì)之責(zé)的人予以公布的;在此基礎(chǔ)上,他承認(rèn)強(qiáng)制的力量屬于"代表社會(huì)的負(fù)懲罰之責(zé)的官吏"。[13]而在16世紀(jì),隨著主權(quán)的、獨(dú)立的、民族的國家的崛起,法國家學(xué)布丹(J.Bodin)首先將統(tǒng)治者權(quán)力的思想系統(tǒng)化,并將其和國家主權(quán)概念緊密聯(lián)系在一起。在他看來,統(tǒng)治者的最高權(quán)力是不受任何限制的權(quán)力,不同于在特定時(shí)間內(nèi)所授予的有限的權(quán)力;最高權(quán)力不受法律的約束,因?yàn)橹鳈?quán)者是法律的來源;統(tǒng)治者的權(quán)力的特點(diǎn)就在于不經(jīng)他人同意便可為公民制定法律。布丹的主權(quán)理論經(jīng)由霍布斯加以發(fā)揮,伴隨奧斯丁的法理學(xué)的詳盡分析,最終成為近代法律"強(qiáng)制力"觀念的政治學(xué)基礎(chǔ)。而17世紀(jì)古典自然法學(xué)派思想家洛克(J.Locke)亦類似地認(rèn)為:"……誰能對另一個(gè)人制定法律就必須是在他之上。"[14]在現(xiàn)代,即使是極為強(qiáng)調(diào)法律純粹性的凱爾森,也部分地接受了這一政治學(xué)基礎(chǔ)。他在批評奧斯丁法律命令說并主張國家權(quán)能依賴法律規(guī)范的同時(shí),也承認(rèn)法律規(guī)則在某一方面是權(quán)力所創(chuàng)立的規(guī)范,用以規(guī)范個(gè)人的行為,而制裁由法律秩序所規(guī)定,用以促成立法者所希望的個(gè)人行為;并據(jù)此以為"法律是規(guī)定制裁的一般規(guī)范"。[15] 法律是由人制定的,因此它必然體現(xiàn)了人的尤其是制定者的愿望或意志,這種立法(包括法官創(chuàng)立判例)意志說(輔之以統(tǒng)治者權(quán)力至上說),在本世紀(jì)50年代末以前的西方法理學(xué)中亦是一種頗為流行的理論觀點(diǎn)。顯然,如果接受這樣一種觀點(diǎn),并承認(rèn)在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,人們的愿望會(huì)出現(xiàn)彼此矛盾的情況,而且并非所有人都會(huì)自覺或自愿或習(xí)慣地遵從法律制定者的意愿,那么,就自然會(huì)導(dǎo)致主張用強(qiáng)制力來確保法律的遵守與實(shí)施的思維觀念。近代德國哲學(xué)家康德(I.Kant)也宣稱立法權(quán)屬于公眾的聯(lián)合意志,在任何情況下對立法意志是不能抗拒的;忍受立法權(quán)的濫用是人民的義務(wù),因?yàn)轶w現(xiàn)立法者意志的立法是一切法律的淵源。正是以此為出發(fā)點(diǎn),他認(rèn)為國家制定的法律才具有現(xiàn)實(shí)的強(qiáng)制性。[16]立法意志說在奧斯丁的法律命令說中得到了較為詳盡的闡發(fā)。奧斯丁認(rèn)為,法律是一種命令,這種命令表達(dá)的是命令者要求他人為一定行為或不為一定行為的愿望,而愿望和意志在命令者那里是一致的。他確信,如果被命令的人未能滿足命令者的愿望,就會(huì)出現(xiàn)對被命令者的不利狀態(tài)即制裁。[17]可以看到,隨著18世紀(jì)西方立法運(yùn)動(dòng)的展開,立法意志說便逐漸成為了法律"強(qiáng)制力"觀念的立基法學(xué)礎(chǔ)。

法律具有或應(yīng)當(dāng)具有"強(qiáng)制力"的觀念,意味著法律要對那些不服從法律的人予以強(qiáng)制約束。這必然會(huì)引出一個(gè)層次較深的:法律如此強(qiáng)制的社會(huì)目的是什么?在本世紀(jì)50年代末以前,西方法理學(xué)思考都大致地自覺或不自覺地接受了功利主義的基本信念。作為對社會(huì)進(jìn)行整體思考的倫理學(xué)的"目的論"或"效果論",功利主義以為,行為或?qū)嵺`的正確與錯(cuò)誤僅僅取決于其對受其影響的全體人們的普遍福利所產(chǎn)生的結(jié)果;所謂行為在道德上的對錯(cuò),是就該行為所產(chǎn)生的總體善或惡而言的,它與行為本身是無關(guān)的。與此相適應(yīng),功利主義主張權(quán)利和義務(wù)的概念從屬于最大利益的概念或由最大利益所決定。而功利主義的基本信念與法律應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)"秩序"價(jià)值的意識默契配合,從而使手段性的法律制裁在目的性的法律價(jià)值之下得以獲得法律基本特征的地位。阿奎那便說:"社會(huì)的利益大于個(gè)人的利益,并且更為神圣。所以,對于某一個(gè)個(gè)人的傷害有時(shí)是可以容忍的,如果這種傷害是有利于社會(huì)福利的話……"[18]他將某社會(huì)福利和社會(huì)秩序聯(lián)系起來,并以此作為法律的目的,進(jìn)而闡明法律強(qiáng)制力量的必要性。龐德則指出:作為社會(huì)控制形式之一的法律控制,其最終目的就是盡可能地以最小損失滿足最大多數(shù)人的需要。[19]而在社會(huì)利益中,和平與秩序是法律承認(rèn)的第一個(gè)利益。[20]所以法律包含著強(qiáng)制力。在近現(xiàn)代,由于邊沁(J.Banthem)的政治倫理學(xué)說和社會(huì)法學(xué)派的理論影響逐步擴(kuò)大,社會(huì)倫理學(xué)意義的功利主義便成為法律"強(qiáng)制力"觀念的倫理學(xué)基礎(chǔ)。(此外,作為對個(gè)人心理結(jié)構(gòu)的一種假說,早期的功利主義認(rèn)為,人類的本性就是趨利避害。于是,在某些法律理論尤其是近代法律實(shí)證主義的理論看來,為誘發(fā)個(gè)人對法律的服從,"制裁"無疑是對個(gè)人施加痛苦的必要的威脅手段。而這種較為粗糙的心理假說,顯然是對"人性惡"論的輔助與配合)。

雖然"強(qiáng)制力"的觀念在西方法理學(xué)中長期占據(jù)著支柱性的位置,但在理論上,這種觀念畢竟未能對復(fù)雜紛然的法律現(xiàn)象作出令人信服的詮釋說明。在大多數(shù)當(dāng)代西方法理學(xué)家看來,這一觀念不能圓滿地解釋法律、法律作用、法律活動(dòng)和法律適用范圍的多樣性和復(fù)雜性,它具有牽強(qiáng)附會(huì)的人為因素,實(shí)際上,它是對法律某些現(xiàn)象(甚至病態(tài)現(xiàn)象)的過度關(guān)注與夸大的結(jié)果。于是,在本世紀(jì)50年代末60年代初,法律"強(qiáng)制力"的觀念終于遭到了法學(xué)家的全方位的嚴(yán)厲發(fā)難,其主導(dǎo)地位終于飄浮動(dòng)搖。而這一影響深遠(yuǎn)的全方位發(fā)難肇始于英國新分析法學(xué)家哈特(H.Hart)和美國新自然法學(xué)家富勒(L.Fuller)。 在法律的內(nèi)容上,哈特指出:并非所有法律都命令人們?nèi)プ龌虿蛔瞿呈?。將授予個(gè)人立遺囑、訂契約或結(jié)婚的權(quán)利的法律和賦予官員權(quán)力如審判權(quán)或立法權(quán)的法律,歸類于以制裁為后盾的命令式的法律,顯然是錯(cuò)誤的。就立遺囑的法律而言,人們可以"遵守"也可以不"遵守"。如果未遵守,遺囑將不是一個(gè)"有效的"法律文件。但是,盡管如此,"未遵守"的行為也不會(huì)因此而招致制裁。就有關(guān)授權(quán)立法的法律來說,由于立法是在創(chuàng)立法律權(quán)利義務(wù)中行使"有作用的"或有效的法律權(quán)力,如不遵守該法律的條件,實(shí)施的行為就會(huì)無效并成為無用的行為,但不會(huì)因此受到制裁。[21]

像哈特一樣,富勒也認(rèn)為在現(xiàn)代法律中,有些規(guī)則根本沒有使用武力或以武力相威脅的機(jī)會(huì),人們沒有理由將這些規(guī)則視為非法律。[22]在法律的作用上,哈特聲稱,授予個(gè)人權(quán)利的規(guī)則和婚姻有效契約有效的規(guī)則,是以授權(quán)個(gè)人創(chuàng)立權(quán)利義務(wù)的方式來為人們提供實(shí)現(xiàn)其愿望的便利。而在法律的活動(dòng)上,哈特相信,行使立法權(quán)制定權(quán)威性法規(guī)并發(fā)布權(quán)威性命令的人,是以完全不同于履行義務(wù)或服從強(qiáng)制性控制的目的行為方式來運(yùn)用權(quán)力的。如果我們簡單地從法律義務(wù)承擔(dān)者的觀點(diǎn)看待法律,將法律的其他方面放在義務(wù)的條件的地位上,那么,我們便會(huì)把至少和義務(wù)一樣對社會(huì)有價(jià)值的要素看成是某些從屬性的東西。而如果想要理解授予個(gè)人權(quán)利和授予官員權(quán)力這一類的法律,就必須從行使權(quán)利或權(quán)力的那些人的角度去看待它們,[23]而在法律的適用范圍上,哈特認(rèn)為,即使是設(shè)定義務(wù)的法律,它也不僅僅是適用于一般人們,在現(xiàn)代社會(huì)法律中它同樣適用于制定法律的人,而想象制定法律的人因?yàn)榭謶种撇枚袷刈约褐贫ǖ姆墒橇钊速M(fèi)解的。因此,哈特和富勒均指出,法律"強(qiáng)制力"的觀念實(shí)質(zhì)上是以刑法為基本模式并將其加以泛化而得出的錯(cuò)誤觀念。富勒更是認(rèn)為,法律有時(shí)要做的事情和法律定義本身一定是兩回事,這就如同現(xiàn)代科學(xué)有時(shí)要用計(jì)量測定裝置,人們不能因此便以為科學(xué)的定義一定要包含計(jì)量測定裝置的使用一樣。[24] 在主張法律具有"強(qiáng)制力"的理論中,有一種觀點(diǎn)即凱爾森的觀點(diǎn)是頗為奇特的。與一般法律觀點(diǎn)不同,凱爾森不僅將禁止某種行為的規(guī)則(如刑法規(guī)則),而且將允許某種行為的規(guī)則或授權(quán)規(guī)則均視為一種特殊規(guī)則的假設(shè)前提或"條件從句",這種特殊規(guī)則不是指導(dǎo)一般公民,而是指導(dǎo)官員并且命令官員如果某些條件被滿足則適用某些制裁。根據(jù)這一看法,禁止謀殺的法律是不存在的,存在的只有指導(dǎo)官員在某些情況下對那些謀殺者適用制裁的法律。正是在這個(gè)意義上,"法律是規(guī)定制裁的基本規(guī)范。"[25]與這種觀點(diǎn)相類似,美國法學(xué)家霍姆斯(O.Holmes)以為理解法律的準(zhǔn)確角度就是"壞人"的角度,因?yàn)?壞人"只關(guān)心法院將會(huì)作出什么樣的制裁性的判決,而離開法院的行為和制裁便無法把握法律的實(shí)質(zhì)。哈特認(rèn)為,這些觀點(diǎn)不僅抹煞了授權(quán)一類規(guī)則的對一般人們的指導(dǎo)作用,而且否定了禁止性規(guī)則對一般人們的指導(dǎo)作用。這正如將所有比賽規(guī)則作為指令裁判如何裁判的規(guī)則的"條件從句"一樣,否定了前者對一般比賽者的指導(dǎo)意義。而且,"作為社會(huì)控制工具的法律的主要作用并不見于個(gè)人爭訟或起訴,而是見于對法院以外的生活的各種方式的控制、指引和計(jì)劃"。[26] 在本世紀(jì)60年代,哈特和富勒分別成為崇尚實(shí)證精神和崇尚應(yīng)然理想的法學(xué)流派的代表人物。正如他們各自的某些理論對后來的實(shí)證主義法學(xué)和自然法理論產(chǎn)生了重要影響一樣,其對法律"強(qiáng)制力"觀念的批判,在當(dāng)代西方法理學(xué)界獲得了較為普遍的認(rèn)可。雖然在具體細(xì)節(jié)上法理學(xué)家還有某些不同的甚至矛盾的意見,但是,在否定法律的概念與"強(qiáng)制力"有邏輯上的必然聯(lián)系這一主要問題上,他們并無二致。在西方社會(huì)法律制度的部門及內(nèi)容日益多樣化的情況下,這種否定在他們看來更是理論和實(shí)踐上的必然結(jié)果。美國綜合法學(xué)派法學(xué)家博登海默(E.Bodenheimer)指出:如果因?yàn)檎畯?qiáng)制力的運(yùn)用越來越少而宣稱法律在社會(huì)中已經(jīng)不復(fù)存在,那么,這顯然是對法律作用多樣性的一種誤解。如果必須將主要依賴強(qiáng)制力作為實(shí)施法律的手段,那么這只能表明法律制度機(jī)能失靈而不是肯定其效力與實(shí)效。"既然我們不能根據(jù)一個(gè)社會(huì)制度的病態(tài)表現(xiàn)來給其下定義,那么我們就不應(yīng)將強(qiáng)制的使用視為法律的本質(zhì)"。[27]奧籍法學(xué)家溫伯格(O.Weinberger)認(rèn)為,以威嚇力為基礎(chǔ)的強(qiáng)制不是法律的本質(zhì)要素。將制裁視為法律唯一的刺激力是對法律的極大誤解,法律的主要作用是指引和協(xié)調(diào),其主要手段不是強(qiáng)制而是促進(jìn)。[28]美國法學(xué)家諾內(nèi)特(P.Nonet)和塞爾茲尼克(P.Selznick)亦認(rèn)為:"社會(huì)科學(xué)的態(tài)度是把法律經(jīng)驗(yàn)看作可變的和場合性的。當(dāng)人們在一定的意義上刻劃法律的特性或者認(rèn)為法律具有不變的屬性時(shí),就違反了這一原則。在法理學(xué)的那些論戰(zhàn)中,背離這種變化原則是一種常見的傾向;在法律與強(qiáng)制……的關(guān)系被當(dāng)作是法律現(xiàn)象的一個(gè)定義性的因素時(shí),就是如此。"[29]

可以發(fā)現(xiàn),在擯棄"強(qiáng)制力"(尤其是國家強(qiáng)制力)是法律的基本特征這一觀念的過程中,西方學(xué)者提出的某些理論發(fā)揮了頗為重要的支持作用。 首先,"內(nèi)在觀點(diǎn)"的理論的提出,使人們確信法律強(qiáng)制說忽視了社會(huì)中某一部分人的存在,這部分人對社會(huì)以及法律采取了積極的合作態(tài)度,他們完全不同于霍姆斯所說的持有不良心理的壞人,正是在這部分人的主觀合作態(tài)度之中,法律才展現(xiàn)了其存在的意義。從法理學(xué)角度最初系統(tǒng)闡述"內(nèi)在觀點(diǎn)"理論的是哈特。在他看來,"內(nèi)在觀點(diǎn)"是指人們積極主動(dòng)接受規(guī)則作為指引,并以規(guī)則作為評價(jià)他人行為的基礎(chǔ)或標(biāo)準(zhǔn)的主觀態(tài)度。哈特承認(rèn),在社會(huì)中的確存在拒絕接受規(guī)則并且當(dāng)判斷違反規(guī)則會(huì)遭到制裁時(shí)才關(guān)心(或被迫接受)規(guī)則的人,這類人可以稱為一種持有"外在觀點(diǎn)"的人。但是,社會(huì)中作為官員、法律工作者或者個(gè)人的大多數(shù)人,則主要是以人們熟悉的方式根據(jù)規(guī)則處理生活,他們不斷用規(guī)則作為社會(huì)生活方式的指導(dǎo),用規(guī)則作為主張、要求、認(rèn)可、批評或懲罰的基礎(chǔ)。他們持有的是"內(nèi)在觀點(diǎn)"。"任何渴望適當(dāng)處理復(fù)雜現(xiàn)實(shí)的法律理論面對的困難之一便是牢記兩類人的觀點(diǎn)的存在,而不是超越現(xiàn)實(shí)來界定其中之一"。[30]在哈特之后,西方法學(xué)家一般接受了"內(nèi)在觀點(diǎn)"的理論,承認(rèn)持有這種觀點(diǎn)的人的客觀存在并承認(rèn)這類人在社會(huì)中通常占據(jù)大多數(shù)。顯然,這一理論暗含著對"人性惡"說的批判,如果這一理論可以成立,那么,從觀念上將法律整體意義上的強(qiáng)制和大多數(shù)具有積極主動(dòng)合作態(tài)度的人的存在加以整合便會(huì)出現(xiàn)較難克服的邏輯困難,同時(shí),得出"強(qiáng)制力"不是法律的基本特征的結(jié)論也將是較易理解的。 其次,"社會(huì)合意"(Societal consensus)的理論的提出與發(fā)展,使西方法理學(xué)家逐漸更多地從"同意"或"自愿"而非"被迫"或"制裁"的角度去看待法律現(xiàn)象。社會(huì)合意理論認(rèn)為,社會(huì)中的所有成員,不論其在社會(huì)中的相對地位如何,都會(huì)受到相同文化結(jié)構(gòu)和歷史淵源的影響,都會(huì)為實(shí)現(xiàn)最終價(jià)值觀念如平等、自由而形成較為一致的意見,從而為社會(huì)承擔(dān)共同的義務(wù)。正是因?yàn)槿绱?,一個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定在于該社會(huì)成員必須對基本價(jià)值觀念具有普遍的贊同?;具@種理論,西方多數(shù)學(xué)者以為,西方社會(huì)的相對穩(wěn)定應(yīng)當(dāng)歸功于或依賴于社會(huì)成員之間相當(dāng)程度的"意見一致性"。當(dāng)然,對于如何形成"合意"的問題會(huì)有不同的看法,如批判法學(xué)便認(rèn)為"合意"的形成正在于與權(quán)力密切聯(lián)系的"意識形態(tài)"的潛在力量。但是,即使是批判法學(xué)的某些法學(xué)家如亨特(A.Hunt)也承認(rèn),社會(huì)的穩(wěn)定因素不僅僅緣于法律有時(shí)所能憑借的國家的強(qiáng)制力量。所以,當(dāng)代西方法理學(xué)家一般相信,人們遵守法律主要并非由于他們被迫如此,而是由于他們同意至少是默許法律的實(shí)施與運(yùn)行,反之,法律制度能夠發(fā)揮其功能也正主要在于這種同意,而非強(qiáng)制力的威脅與恐嚇。在"社會(huì)合意"理論基礎(chǔ)上形成的對法律"強(qiáng)制力"觀念的否定意識,并非要剔除法律程序中有時(shí)存在的強(qiáng)制制裁,而是將重點(diǎn)從強(qiáng)制的服從轉(zhuǎn)向自發(fā)的同意,[31]進(jìn)而否定"強(qiáng)制力"在法律概念中的基本特征的地位。 第三,"權(quán)威"理論的深化與闡揚(yáng),在另一方面使當(dāng)代西方法理學(xué)家將注意力逐步轉(zhuǎn)向法律得以存在的正當(dāng)性基礎(chǔ),并使他們逐步在法律的本體論要素的闡述中用"權(quán)威"的概念來替換"強(qiáng)制"的概念。德國社會(huì)學(xué)家韋伯(M.Weber)雖然主張法律必定是一種強(qiáng)制性的社會(huì)秩序,但是,在另一方面又詳細(xì)論說了"權(quán)威"的要義與建立方式。在韋伯看來,研究"權(quán)威"時(shí),人們不能忽視從上而下的命令是被作為一種"正當(dāng)?shù)?形式而被接受這一事實(shí)的意義。所以,"權(quán)威"的要義在于:對命令的服從,仿佛是被統(tǒng)治者已經(jīng)出于自身的理由將命令內(nèi)容當(dāng)成自己行動(dòng)的格言。換言之,被統(tǒng)治者對其服從的"權(quán)威"的積極贊成,便是"權(quán)威"的一個(gè)基本特點(diǎn)。韋伯認(rèn)為,"權(quán)威"的建立方式可以大致地分為"魅力型的"、"傳統(tǒng)型的"和"法律型的"。盡管這三種建立方式各有不同,但是,它們都基于對"權(quán)威"本身"正當(dāng)性"的信任,而如果沒有這種傳播廣泛的信任,"權(quán)威"的運(yùn)作便會(huì)停止并代之以混亂的無政府狀態(tài)。正是在韋伯的"權(quán)威"理論之后,西方學(xué)者開始從社會(huì)政治角度系統(tǒng)地研究"權(quán)威"現(xiàn)象。"人們普遍同意,權(quán)威不能僅以武力或武力的威嚇為基礎(chǔ),它依賴于影響、接受等等"。[32]與此相適應(yīng),法理學(xué)也積極地思考法律與"權(quán)威"的關(guān)系。由于接受了經(jīng)過詳細(xì)闡發(fā)的"權(quán)威"理論,當(dāng)代西方法理學(xué)家一般相信,在遵守法律的背后,不僅有良心、習(xí)慣、威懾的作用,而且有要支持某種"權(quán)威"的信念的作用。"權(quán)威理論可以說明對法律經(jīng)驗(yàn)的詳盡闡述,可以說明在這種經(jīng)驗(yàn)中強(qiáng)制、合意和其他與法律相關(guān)的現(xiàn)象的可變地位"。[33]在法律中,物化的"強(qiáng)制力"的力量是重要的,但是、信仰或理性的力量則是更重要的。在發(fā)達(dá)的法律制度里,就公民的義務(wù)基礎(chǔ)而論,"權(quán)威"超越于強(qiáng)制力,它受理性的制約并服從公眾的輿論。因此,"在關(guān)于法律的討論里,關(guān)鍵的一詞是權(quán)威而不是強(qiáng)制"。[34]而且,在說明法律的本質(zhì)時(shí),必須使用"權(quán)威"的概念,這一概念不僅在確定服從法律的義務(wù)時(shí)而且在理解法律義務(wù)本身時(shí)都具有重要的意義,因?yàn)椋?法律要求正當(dāng)?shù)臋?quán)威是其本質(zhì)特征"。[35]"法律制度的核心觀念是權(quán)威觀念"。[36] 此外,法律"強(qiáng)制力"觀念的弱化,在較為宏觀的背景中有賴于政治學(xué)及倫理學(xué)里各種學(xué)說對社會(huì)功利主義的廣泛批判,其中,尤以美國哲學(xué)家羅爾斯(J. Rawls)、諾齊克(R. Nozick)和英國哲學(xué)家菲尼斯(J.Finnis)的學(xué)說的批判最為重要。羅爾斯以為,功利主義堅(jiān)持為社會(huì)較大的利益可以犧牲較小的利益的觀點(diǎn),是允許一部分人嚴(yán)重侵犯另一部分人的平等和自由。但是,每個(gè)人都具有基于正義的不可侵犯性,即使為了更大的社會(huì)利益,個(gè)人的平等自由的權(quán)利也不能因此而加以侵犯,"正義否認(rèn)為了一些人分享更大利益而剝奪另一些人的自由是正當(dāng)?shù)模怀姓J(rèn)許多人享受的較大利益能綽綽有余地補(bǔ)償強(qiáng)加于少數(shù)人的犧牲。所以,在一個(gè)正義的社會(huì)里,平等的公民自由是確定不移的,由正義所保障的權(quán)利決不受制于政治的交易或社會(huì)利益的權(quán)衡"。[37]在諾齊克看來,功利主義是一個(gè)當(dāng)下切斷時(shí)間的倫理原則,它將分配現(xiàn)狀當(dāng)作一個(gè)歷史切片使之與歷史過程相分離,僅關(guān)注當(dāng)下的結(jié)果,目的、趨勢和接受者,而不關(guān)注歷史過程中的緣由和給予者。于是,功利主義實(shí)際上只從整體上思考問題,而不考慮具體分配份額的問題。但是,這與人們的一般正義觀是相矛盾的,因?yàn)樗鲆暳苏l該得多少的問題,而該得多少的問題必須參照歷史的來源和過程以及給予者的權(quán)利,不能僅注意現(xiàn)狀和結(jié)果。這樣,信奉功利主義就會(huì)不斷地干涉?zhèn)€人生活,侵犯個(gè)人權(quán)利。菲尼斯則認(rèn)為,功利主義的"善的最大化"觀念是無法令人信服的。因?yàn)?,各種各樣的客觀的善是不能進(jìn)行比較的,不能依靠同一尺度衡量誰優(yōu)準(zhǔn)次。人們無法議論知識作為美學(xué)享受的善,其數(shù)量是多少。責(zé)成最大化它們是無意義的,正如同"試圖將此頁尺寸的數(shù)量、此頁碼(第六頁)的數(shù)量和此書總體的數(shù)量結(jié)合起來"一樣是無意義的。[38]正是因?yàn)樯剖菬o法比較的,所以,不能以善的最大化為理由去犧牲另一種價(jià)值。上述三人對功利主義的批判無疑意味著強(qiáng)調(diào)法律的其他價(jià)值,如平等、自由、公正等等。而在當(dāng)代西方社會(huì)權(quán)利觀念日漸膨脹的氛圍中,這些批判在法理學(xué)家那里自然容易獲得青睞與贊揚(yáng)。"在當(dāng)代西方社會(huì)中,秩序、正義和個(gè)人自由這三個(gè)價(jià)值都是不可缺少的,……對于僅僅依賴對一切危及社會(huì)安定的行為進(jìn)行暴力鎮(zhèn)壓來維持秩序的法律制度,我們是不滿意的"。[39]在當(dāng)代西方法理學(xué)家的眼睛中,平等、個(gè)人自由等價(jià)值在法律上便應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)為"保護(hù)性的"、"促進(jìn)性的"權(quán)利規(guī)范內(nèi)容,而與"秩序"價(jià)值密切聯(lián)系的法律"強(qiáng)制力"的觀念,便應(yīng)當(dāng)消融于與其他價(jià)值相聯(lián)系的法律"可接受性"的觀念中。

法律"強(qiáng)制力"觀念的弱化,在當(dāng)代西方法理學(xué)中意味著一場本體論的變革。因?yàn)?,它首先反映了?dāng)代西方法律概念理論的基本模式的重構(gòu),其次反映了當(dāng)代西方法理學(xué)的話語中心的轉(zhuǎn)換,第三反映了當(dāng)代西方法理學(xué)視域的更新。 就法律概念理論的基本模式而言,可以看出,在本世紀(jì)50年代末以前,盡管西方法律概念理論各有不同,如"法律是社會(huì)管理機(jī)關(guān)公布的對于有關(guān)共公幸福的事項(xiàng)的安排"(阿奎那語);"法律是主權(quán)者的命令"(奧斯丁語);"法律是法院判決的預(yù)言"(霍姆斯語),但是,其基本模式則在于:法律注定是一種自上而下的權(quán)力意志統(tǒng)治設(shè)計(jì)。在這種基本模式中,為使法律及法律制度具有存在的真實(shí)性和實(shí)施的可能性,"強(qiáng)制力"自然占據(jù)著邏輯性質(zhì)的前提地位。對于自身行為受法律約束控制的大多數(shù)人來說,遵守或服從法律基本上不是因?yàn)槌鲇谕?,而是因?yàn)榉芍贫ㄕ咚莆盏姆芍撇昧α康恼饝?。進(jìn)入本世紀(jì)60年代以后,隨著"強(qiáng)制力"觀念的弱化,上述模式便逐漸被另一種基本模式所取代。后一種模式是:法律實(shí)際上是自下而上的同意性質(zhì)的接受設(shè)計(jì)。在這種"接受式"的模式中,法律及法律制度的存在與實(shí)施的基礎(chǔ)前提顯然在于"可接受性","強(qiáng)制力"則退居于輔助性的次要地位,它僅僅是作為偶爾制裁而呈現(xiàn)于法律及法律制度運(yùn)行的整體圖畫之中。大多數(shù)人遵守法律主要是因?yàn)橹饔^上的同意與接受,而不是因?yàn)榉芍撇昧α康耐?。上述基本模式的重?gòu),是關(guān)注焦點(diǎn)從法律制定者移向法律遵守者的重構(gòu),其中"強(qiáng)制力"觀念的弱化具有至關(guān)重要的展示意義。 就西方法理學(xué)的話語中心來說,在對"強(qiáng)制力"觀念進(jìn)行全方位的發(fā)難之前,西方法理學(xué)的主要語匯集中于"義務(wù)"、"國家"、"意志""權(quán)力"、"制定"、"認(rèn)可"、"服從"、"守法"、"統(tǒng)治機(jī)構(gòu)"、"統(tǒng)治秩序"等詞語上。在由人性惡論、統(tǒng)治者權(quán)力至上說、立法意志說和社會(huì)功利主義構(gòu)成的語境中,這些語匯寓意的法理學(xué)的基本知識即在于:1.在國家或權(quán)力運(yùn)用者的行為中便可以尋找并發(fā)現(xiàn)法律;2.法律存在的范圍一定限于統(tǒng)治權(quán)力的能及范圍。在這種知識的背后,則是法律高度統(tǒng)一性的價(jià)值期待。這樣一種話語中心經(jīng)由19世紀(jì)奧斯丁的使法理學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的努力之后,更形成為一種法學(xué)意識形態(tài)。但是,在"強(qiáng)制力"觀念逐步被弱化的過程中,人們可以發(fā)現(xiàn),西方法理學(xué)的主要語匯便轉(zhuǎn)換于"權(quán)力"、"正當(dāng)性"、"確證"、"權(quán)威"、"合意"、"非暴力反抗"(civil disobedience)、"接受"及"實(shí)踐理性"等極具倫理學(xué)和社會(huì)學(xué)色彩的詞語上。

顯然,在由"內(nèi)在觀點(diǎn)"理論、"社會(huì)合意"說、"權(quán)威"理論和對功利主義的批判所確立的新的語境中,這些具有重塑意義的語匯所蘊(yùn)含的法理學(xué)的基本知識同樣轉(zhuǎn)換為:1.在權(quán)力運(yùn)用者的主觀意識相互作用之中才可以發(fā)現(xiàn)并確定法律;2.法律存在的范圍超過了權(quán)力的能及范圍。這意味著,法律的存在不僅和國家、權(quán)力運(yùn)用者,而且和一般民眾有著關(guān)聯(lián)。這種知識的深層價(jià)值取向是:法律中日益出現(xiàn)的知識化、技術(shù)化、職業(yè)化以及權(quán)力集中化有可能使法律逐步脫離真正意義的民主,而民主應(yīng)當(dāng)而且必須成為法律的永久性社會(huì)基礎(chǔ)。所以,哈特認(rèn)為:法律制度的基礎(chǔ),首先在于,根據(jù)法律制度的最終效力標(biāo)準(zhǔn)才有效力的行為規(guī)則必須被持有內(nèi)在觀點(diǎn)的公民個(gè)人普遍遵守,其次在于,說明法律效力標(biāo)準(zhǔn)的承認(rèn)規(guī)則、改變規(guī)則和審判規(guī)則必須有效地被持有內(nèi)在觀點(diǎn)的官員接受為公開的官方行為標(biāo)準(zhǔn);[40]富勒確信:法律是使人們行為服從規(guī)則治理的事業(yè)。[41] 就法理學(xué)視域來說,在過去,西方法理學(xué)大致集中于法律的制定上,將制定法和判例法作為具體對象并通過它們來分析和闡釋法律的現(xiàn)象及本質(zhì)。雖然,法學(xué)家有時(shí)也探討法律的實(shí)現(xiàn),但這種探討也多是從法律遵守者如何守法和法律適用者如何執(zhí)法的角度加以展開的,并且主要圍繞著法律適用者。當(dāng)然,在本世紀(jì)上半葉,美國和北歐的現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)曾不遺余力地強(qiáng)調(diào)法律實(shí)現(xiàn)過程的重要性并試圖以此揭示法律的實(shí)質(zhì),然而,由于其本身的極端性并且僅將注意力集中于法律適用者的行為上(其對法律"強(qiáng)制力"觀念也并未予以弱化),在法學(xué)其他主要學(xué)派的嚴(yán)厲批判下,這種強(qiáng)調(diào)終歸不能成為法理學(xué)的主流。隨著"強(qiáng)制力"觀念的逐步被擯棄,當(dāng)代西方法理學(xué)的視域便在整體上逐漸轉(zhuǎn)向法律及法律制度的實(shí)現(xiàn)過程,可以看出。在當(dāng)代西方法理學(xué)的觀照下,這種實(shí)現(xiàn)過程不僅具有首要的意義,而且在兩個(gè)方面不同于過去探討的實(shí)現(xiàn)過程:其一,法律遵守者和法律適用者不純是嚴(yán)格守法與嚴(yán)格執(zhí)法,反之,法律的實(shí)現(xiàn)過程本身就是法律的再形成過程,因此,他們同樣是法律再形成過程的積極參與者;其二,實(shí)現(xiàn)過程的機(jī)制不僅在于作為官員的法律適用者發(fā)揮作用,而且在于作為民眾的法律遵守者發(fā)揮作用。概言之,當(dāng)代西方法理學(xué)關(guān)注的法律實(shí)現(xiàn)過程具有社會(huì)化的特征這種對法律的社會(huì)化的實(shí)現(xiàn)過程的強(qiáng)調(diào),旨在從宏觀的動(dòng)態(tài)中反觀法律的性質(zhì)及特征,通過社會(huì)學(xué)特質(zhì)的觀察去思考在官員和社會(huì)公眾意識中的共同的法律觀念,并從中概括法律概念的基本內(nèi)涵。于是,我們看到,哈特認(rèn)為法律制度的關(guān)鍵因素在于主要規(guī)則和次要規(guī)則的結(jié)合,在次要規(guī)則中承認(rèn)規(guī)則是確定法律的權(quán)威性標(biāo)志,而社會(huì)中的個(gè)人與官員的接受意識決定了承認(rèn)規(guī)則的存在與變化。[42]因此,通過"強(qiáng)制力"觀念弱化這一演變,我們可以明晰西方法理學(xué)視域在整體上從靜態(tài)的法律更新為動(dòng)態(tài)的法律的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

一般來說,我國對西方法理學(xué)的分析與探討,往往體現(xiàn)于西方法學(xué)家的個(gè)人學(xué)說、法學(xué)流派的觀點(diǎn)及其彼此之間的相互關(guān)系的研究,忽略了西方法理學(xué)的歷史范式的演化與進(jìn)程。 其次,從法律理論的價(jià)值方面來看,法律理論作為一種法學(xué)意識形態(tài),其不僅是對法律現(xiàn)實(shí)的觀照與反映,而且對這種現(xiàn)實(shí)具有滲透性的影響與作用。因此,如果在理論上認(rèn)為國家強(qiáng)制力是法律的必不可少的基本特征,那么在法律實(shí)踐中,便會(huì)容易在法律的各個(gè)方面過于強(qiáng)調(diào)國家統(tǒng)治者或管理者的意志,從而忽視法律可行性所依賴的社會(huì)基礎(chǔ),進(jìn)而在法律與民主價(jià)值取向之間造成某些不甚協(xié)調(diào)的因素或障礙。在我國的法律運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)實(shí)中,我們可以看到由于這種觀念而出現(xiàn)的某些個(gè)別的不甚理想的狀態(tài)與教訓(xùn)。當(dāng)前,我國社會(huì)主義市場的發(fā)展日趨重要,為適應(yīng)這種發(fā)展,法律應(yīng)該更多更廣泛地體現(xiàn)出保護(hù)性的促進(jìn)性的規(guī)范內(nèi)容,法律的制定者與實(shí)施者應(yīng)該在關(guān)注廣大民眾愿望意志的基礎(chǔ)上更加促進(jìn)法律的可行性,而法學(xué)理論也更應(yīng)適應(yīng)這種發(fā)展與要求并對之產(chǎn)生積極的影響與作用。就此而言,我們似乎也有必要重新思考國家強(qiáng)制力在法律特征理論中的地位。應(yīng)該指出,當(dāng)代西方法學(xué)家對法律"強(qiáng)制力"觀念的弱化,其根本目的在于顯示國家法律的所謂"客觀性"和"中立性",其最終期待在于維護(hù)并闡揚(yáng)資產(chǎn)階級的民主機(jī)制。因此,這種弱化不大可能在法律與真正的社會(huì)民主之間發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。反之,在我國政治矛盾不具有內(nèi)在對抗性以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展日趨重要的社會(huì)背景之中,還之于國家強(qiáng)制力在法律理論中的應(yīng)有地位則會(huì)在兩者之間發(fā)揮預(yù)期的促進(jìn)作用。在這個(gè)意義上,檢討以往對法律中尤其是社會(huì)主義法律家強(qiáng)制力的既定認(rèn)同模式,同樣是十分必要的。而對"強(qiáng)制力"的觀念從強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)向弱化,這既是一種本體論意義的也是一種歷史范式的演化與進(jìn)程。歷史范式的轉(zhuǎn)換的意義是十分深刻的。因?yàn)椋环矫?,它或許真切反映了法律現(xiàn)實(shí)的整體發(fā)展與變化;另一方面,它可能在相當(dāng)程度上揭示了以往范式中的某些謬誤,從而真正促進(jìn)了人們對法律現(xiàn)象的理解與把握。如果是這樣,那么,從當(dāng)代西方法理學(xué)對"強(qiáng)制力"觀念予以弱化的努力之中,我們可以聯(lián)想到某些應(yīng)當(dāng)思考的想法與意念。

首先,從法律特征的邏輯方面來看,當(dāng)代西方法學(xué)家從法律內(nèi)容、法律作用、法律活動(dòng)、法律適用范圍等角度對"強(qiáng)制力"觀念作出的批判性分析,應(yīng)該認(rèn)為是有一定理由的。第一,在現(xiàn)代社會(huì)中,法律的內(nèi)容是多種多樣的,其規(guī)范模式顯然不能簡單地用"義務(wù)+制裁"來概括。第二,隨著社會(huì)的發(fā)展,法律的作用也越來越是多樣化的,人們已經(jīng)看到,法律不單純是威嚇與懲罰的工具。第三,義務(wù)主體與權(quán)力或權(quán)利主體的法律活動(dòng)方式,的確存在著某些不同。第四,法律適用范圍也包括了制定法律及運(yùn)用制裁的權(quán)力主體。在這里,如果用法律的部分的甚至并不主要的內(nèi)容、作用、活動(dòng)和適用范圍來概括其全部的或主要的內(nèi)容、作用、活動(dòng)和適用范圍,并據(jù)此概括出法律的特征,可以認(rèn)為是不適當(dāng)?shù)?。而且,面對法律的日益變化,法律理論更有必要調(diào)整自身的陳舊的思考方式與觀念定位。而從我國的法理學(xué)現(xiàn)狀來看,人們普遍認(rèn)為,國家強(qiáng)制力是法律的不言自明的基本特征,沒有國家強(qiáng)制力的保障,法律的制定與實(shí)施都將是沒有意義的。這樣一種觀念長期以來基本上未遇到過爭論與質(zhì)疑,實(shí)際上,可以說,這種觀念在形式方面頗為類似西方近現(xiàn)代法理學(xué)中的"強(qiáng)制力"觀念。然而,隨著我國社會(huì)主義社會(huì)的發(fā)展與變化,法律的內(nèi)容、作用、活動(dòng)方式以及法律適用的范圍,都呈現(xiàn)出新的內(nèi)涵與品質(zhì)。這便要求我們對"強(qiáng)制力"的傳統(tǒng)認(rèn)識乃至整個(gè)法理學(xué)分析,能夠在適應(yīng)發(fā)展了的法律實(shí)踐的情況下作出應(yīng)有的修正與革新。因此,如果我們認(rèn)為西方法學(xué)家的批判分析在邏輯方面是有道理的,那么,重新審視國家強(qiáng)制力在法律特征理論中的地位將是不無意義的。 [1]T·班迪特:《作為規(guī)則和原則的》(美國斯坦福大學(xué)出版社1978年版),第142頁。

[2]T·阿奎那:《阿奎那著作選》(馬清槐譯,商務(wù)印書館1982年版),第121頁。

[3]J·奧斯?。骸洞_定法范圍》(H·哈特編,英國倫敦1954年版),第17-18頁。

[4]《確定法理學(xué)范圍》,第22-24頁。

[5]G·韋基奧:《法律》(英譯者T·馬丁,美國華盛頓1953年版),第305頁。

[6]R·龐德:《通過法律的控制》(沈宗靈譯,樓邦彥校,商務(wù)印書館1984年版),第17頁。

[7]E·帕特森:《法理學(xué):法學(xué)家及法學(xué)思想》(美國布魯克林1953年版),第169頁。

[8]H·凱爾森:《純粹法學(xué)》(英譯者M(jìn)·耐特,美國加里弗尼亞大學(xué)出版社1967年版),第58頁。

[9]A·羅斯:《走向現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)》(丹麥哥本哈根1946年版),第111、112頁。

[10]K·奧利維克羅納:《作為事實(shí)的法律》(丹麥哥本哈根1939年版),第124-125頁。

[11]T·霍布斯,《利維坦》(中譯者黎思復(fù)、黎延弼,校對者楊昌裕,商務(wù)印書館1985年版),第128頁。

[12]R·龐德:《法理學(xué)》(美國西部出版公司1959年版),卷3,第6頁。

[13]《阿奎那政治著作選》,第106頁。

[14]J·洛克:《政府論》(下篇)(中譯者葉啟芳、瞿菊農(nóng),商務(wù)印書館1983年版),第92頁。

[15]H·凱爾森:《法律和國家的一般》(英譯者A·韋德勃格,美國哈佛大學(xué)出版社1949年版),第29、61頁。

[16]參見E·博登海默:《法理學(xué)》(美國哈佛大學(xué)出版社1974年版),第63-64頁。

[17]《確定法理學(xué)范圍》,第18頁。

[18]《阿奎那政治著作選》,第70頁。

[19]R·龐德:《我的法律哲學(xué)》,(美國波士頓法律叢書公司1949年版),第249頁。

[20]《通過法律的社會(huì)控制》,第40頁。

[21]H·哈特:《法律的概念》(英國牛津大學(xué)出版社1961年版),第26-31頁。

[22]L·富勒:《法律的道德性》(美國耶魯大學(xué)出版社1969年版),第108-110頁。

[23]《法律的概念》,第40、41頁。

[24]《法律的道德性》,第109頁。

[25]《法律和國家的一般理論》,第63頁。

[26]《法律的概念》,第39頁。

[27]E·博登海默:《法理學(xué)》,第274頁。

[28]N·麥考密克和O·溫伯格:《制度法論》(荷蘭D·雷德爾出版公司1986年版),第47頁注釋9。

[29]P·諾內(nèi)特、P·塞爾茲尼克:《轉(zhuǎn)變中的法律與社會(huì)》(中譯者張志銘,政法大學(xué)出版社1994年版),第10頁。

[30]《法律的概念》,第87-88頁。

[31]D·勞埃德:《法律的概念》(英國考克斯和威門有限公司1981年修訂版),第37頁。

[32]J·賴茲:《法律的權(quán)威》(英國牛津大學(xué)出版社1979年版),第29頁注釋1。

[33]《轉(zhuǎn)變中的法律與社會(huì)》,第15頁。

[34]《國際社會(huì)百科全書》(1978年版),參見《法學(xué)譯叢》,1989年第4期,第18頁。

[35]《法律的權(quán)威》,第29-30頁。

[36]D·萊昂斯:《倫理學(xué)和法治》(英國牛津出版社1984年版)第51頁。

[37]J·羅爾斯:《正義論》(中譯者何懷宏等,中國社會(huì)科學(xué)出版社1988年版),第2-3頁。

[38]J·菲尼斯:《法和自然權(quán)利》(英國牛津大學(xué)出版社1982年修訂版),第115頁。

[39]P·斯坦、J·汕德:《西方社會(huì)中的法律價(jià)值》(英國愛丁堡大學(xué)出版社1974年版),第2頁。

[40]《法律的概念》,第113頁。

[41]《法律的道德性》,第106頁。

[42]《法律的概念》,第95、97頁。

下載